Можно ли перераспределить доли наследства с мачехой
Prokurors.ru

Юридический портал

Можно ли перераспределить доли наследства с мачехой

Наследство от отчима и мачехи

Краткое содержание

Наследство по закону от отчима и мачехи

Наследование по закону подразумевает отсутствие завещания. Призыв к наследованию связан с занимаемой степенью родства и наличием очереди наследников. В гражданском законодательстве существует 8 очередей наследования по отношению к умершему лицу:

  1. дети, супруг и родители;
  2. родные братья и сестра, бабушка и дедушка;
  3. дяди и тети наследодателя;
  4. прадедушки и прабабушки;
  5. двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки;
  6. двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
  7. пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
  8. нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Наследование по закону лиц, 7 степени родства, происходит в случае, если брак, в котором существовали данные отношения, до дня открытия наследства прекращен, вследствие смерти или признания умершим родителя (наследодателя).

Право наследования лиц рассматриваемой категории не возникает при расторжении такого брака либо признании его недействительным до даты открытия наследства.

При усыновлении пасынка, падчерицы до дня открытия наследства усыновленные лица уже являются наследниками первой очереди.

Наследство по завещанию от отчима и мачехи

Реализация воли собственника о разделении его имущества после смерти возможна только на основании письменного, нотариально удостоверенного завещания. Относительно денежных средств, хранящихся на банковском счете — на основании завещательного распоряжения правами на указанные денежные средства по правилам, предусмотренным ст. 1124 — 1129 ГК РФ.

Завещатель, как дееспособное лицо, самостоятельно определяет круг своих наследников. В случае завещания имущества нескольким лицам без указания в завещании размера конкретных долей каждого из них, то такое имущество считается завещанным в одинаковых долях каждому наследнику.

Завещатель вправе отменить, изменить в части составленное им ранее завещание в любой момент или составить новое без объяснения причин. Толкуется завещание в дословном смысле содержащихся в нем волеизъявлений.

Если в завещании указано наличие каких-либо родственных или брачных отношений с наследником, а у последнего отсутствует возможность предоставить документы, подтверждающие названные отношения, в этом случае нотариус в свидетельстве на наследство по завещанию не указывает степень родства.

Раздел наследства отчима и мачехи

Если у отчима или мачехи имеется несколько наследников, то раздел наследственной массы между ними происходит по общим правилам, предусмотренным ст. 1165-1170 ГК РФ. Имущество делится между представителями той очереди, которая призвана к наследству. Но имеются два исключения.

Обязательная доля в наследстве

Она регламентирована ст. 1149 действующего Гражданского кодекса РФ, правила которой распространены на завещания, совершенные с 01.03.2002 года. До обозначенной даты применимы правила, предусмотренные ГК РСФСР 1964 г.

Правом обязательной доли обладают дети умершего, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, родители и супруг, утратившие способность выполнять трудовую функцию вследствие состояния здоровья. Данное право распространяется и на усыновленных несовершеннолетних, нетрудоспособных дети, а также и нетрудоспособные усыновители умершего лица.

Это право доступно и для нетрудоспособных граждан, находившихся на обеспечении наследодателя (ст. 1148 ГК РФ).

Целью правил об обязательной доле является предоставление имущества экономически незащищенным наследникам. Ее получение никак не связано с волеизъявлением иных наследников.

Если незавещанного имущества недостаточно или его нет, размер доли обязательного наследника формируется за счет пропорционального уменьшения долей или имущества, передаваемого наследникам по завещанию. То есть, интерес обязательного наследника защищается путем восстановления его доли в наследстве до определенного законом минимума, а не путем установления компенсационной выплаты в его пользу.

В счет размера обязательной доли засчитывается стоимость любого имущества, получаемого обязательным наследником из наследственной массы по какому угодно основанию. Обязательная доля входит в состав всего имущества, не исключением является и стоимость завещательного отказа, установленного во благо такого наследника.

Право на обязательную часть в наследстве, наступает, если данная категория наследников не включена в завещание, а также если часть имущества, причитающаяся им, составляет менее 1/2 доли, которую они получили бы при наследовании по закону.

В судебном порядке размер обязательной доли может быть снижен, в том числе до ноля, если соблюдение прав обязательного наследника нарушит права наследника, получающего наследство по завещанию при невозможности передачи ему имущества, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, до дня смерти наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию использовал данное имущество для проживания или в качестве основного источника получения средств к проживанию.

Право на обязательную долю носит исключительно личный характер. В связи с этим, отказ от обязательной доли в пользу иных лиц не допускается. Право на ее получение не переходит и в порядке наследственной трансмиссии (переход права наследования от лица, призванного к наследованию, но не успевшего его принять вследствие своей смерти, к его наследникам). Отказ от права на обязательную долю, совершенный до открытия наследства, юридической силы не имеет.

В каком случае пасынки и падчерицы наследуют от отчима и мачехи

Имущество, приобретенное супругами за время брака относится к их совместной нажитой собственности в одинаковых долях, если иное не оговорено брачным договором.

При смерти одного из супругов в отношении доли умершего открывается наследство и доля совместно нажитого имущества передается к наследникам в общем порядке – относительно полнокровных, усыновленных детей в порядке первой очереди, относительно пасынка, падчерицы — в порядке седьмой очереди.

Это означает, что если в отношении падчерицы или пасынка не составлено завещание и он (она) не являются нетрудоспособными иждивенцами отчима или мачехи, либо не усыновлены (удочерены) ими, то стать их наследниками они смогут только в том случае, если отсутствуют либо лишены права наследования представители предыдущих 6 очередей наследников.

При этом, действующее законодательство, а также разъяснения высших судов не ставят в зависимость совместное проживание лиц седьмой очереди с наступлением права на получение наследства по закону. Вне зависимости, проживали ли одной семьей падчерица (пасынок) с отчимом (мачехой) они имеют право получить наследство по закону только в порядке седьмой очереди и только в том случае, если родитель и мачеха (отчим) находились в законном браке, зарегистрированном в органе ЗАГС.

В данном же случае, притязать на долю умершего вправе его дочь от первого брака. В связи с тем, что брак между З. и М. заключен не был, суд не сможет признать З. и соответственно ее сына Е наследниками.

Перераспределить наследственное имущество

Трое наследников по закону получили свидетельства о наследстве. 2 ез них не хотели этого делать и желали отказаться в пользу третьего наследника. Однако нотар каким-то образом уговорил написать заявление и выдал им свидетельства.

Согласно ст. 1165 ГК РФ наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. Выходит как будто можно одному из наследников передать всё имущество. Но смотрим ч. 3 1165 ГК РФ
Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.
Несоответствие — не есть полное лишение одного из наследников их доли. Даже по их желанию.

Так выходит, перераспределить в пользу одного из наследников на данной стадии уже нельзя? Только оформлять ПС, потом дарить и снова в ФРС оформлять. Или есть лазейка, о которой я не знаю?

Наследники могут после получения свидетельства о праве на наследство составить Соглашение о разделе наследства, после этого документы можете подавать в УФРС.
Просто эта норма законодательства введена специальна для того, чтобы наследникам не терять сначала месяц на регистрацию выданного нотариусом свидетельства о праве на наследство и потом не делать дарение или куплю-продажу (тоже месяц).
И при регистрации одновременно сразу регистрируется первичка и собственность каждого из наследников на его долю, согласно составленному ими Соглашению..
а ч.3 ст.1165 ГК РФ гласит о том, что рег.палата не может отказать в волеизъявлении наследников о перераспределении согласно Соглашению своих долей, которое каждому из них достались в соответствии со свидетельством о праве на наследство.

Юлия, у вас была такая практика? Перераспределение я понимаю, но когда доля одного 100%, а других по 0%.Это выглядит не совсем перераспределением.

Может речь тут надо вести ч. 3 1168 ГК и ст. 1170 ГК РФ?

У меня была практика перераспределения долей, но не 100%. Было 4 наследника, а осталось двое (наследники составили Соглашение и рег.палата зарегистрировала право собственности по 1/2 доли на каждого).
Но Закон не запрещает двум наследникам отдать свои доли третьему.
Если все-таки Вы так сильно сомневаетесь, проконсультируйтесь в УФРС.
Нет, нормы ГК не запрещают этого делать. Случай же у Вас такой, что наследники сами не против и спора никакого нет и требований о предоставлений компенсации, денежных средств или имущества. Для рег.палаты главное, что будет написано в Соглашении наследников.
Даже в ч.2 ст.1170 ГК говорится об этом же.

Цена: 45 000 руб.

Есть другой вариант. Согласно ч. 3 ГК РФ право собственности возникает с момента принятия наследства, однако должно быть формализовано в ФРС. Но можно его отчуждать, согласно Методичке от ФРС можно регить сразу ПС на НИ и переход права к новому собственнику. То есть мы заключаем обычный договор отчуждения имущества. В том числе третьим лицам можно так отчуждать НИ.
Платится 2 госпошлины. Что писать в заявлении, я пока не уточнил.

платится две госпошлины на переход права собственности и регистрацию договора на каждый договор отчуждения. У Вас будет 4 госпошлины тогда, если от каждого наследника такой договор. Ведь тк выйдет дороже.
Заявления на переход и регистрацию договора можете не писать сами, в УФРС они сами их печатают и стороны подписывают. У меня есть такие заявления, могу выслать, если желаете.
Что касается же регистрации сразу свидетельства о собственности и договора отчуждения, то УФРС в разных регионах нашей страны отказывают иногда в одновременной регистрации, требуя сначала зарегистрировать первичку на Свидетельство о праве на наследство (1 месяц ждать), а потом уже договор.
Просто у нас Методичка то одна для всех УФРС, но УФРС Москвы делают по одной схеме, а допустим Московской и Иркутской области по-другому.
Зарегистрировать могут ВСЕ УФРС сразу, если Свидетельство о наследстве выдано было до образования на территории субъекта РФ рег.палаты. Если в СВидетельстве о праве на наследство все-таки сказано, что оно должно быть зарегистрировано в течение такого-то срока в УФРС, тут уж выступает субъективизм УФРС по регионам нашей необъятной Родины. Могут зарегистрировать сразу и Свидетельство и договор отчуждения доли, а могут отказать.

Читать еще:  Вступление в наследство без завещания после смерти матери

Нет, свидетельство выдано в этом году.

Я все-таки, Станислав, склоняюсь к тому, что правильнее Вам было бы все-таки составить Соглашение о распределении долей. Поясню поччему.
Согласно ст. 1152 части третьей ГК РФ уточнил, что наследственное имущество признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства “независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации”. Статью 1110 ГК РФ тоже посмотрите, не буду цитировать.
Таким образом, если по общему правилу государственная регистрация определяет момент возникновения права (т.е. имеет правоустанавливающее значение), то в случае государственной регистрации права на наследственное недвижимое имущество она только подтверждает существование права (соответственно имеет правоподтверждающее значение). В силу закона со дня открытия наследства такой наследник является собственником имущества, перешедшего ему по наследству, а следовательно, ему принадлежат права по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.
Что в соответствии со ст. 1165 части третьей ГК РФ жилые помещения могут быть разделены по соглашению между ними . При этом такое соглашение, в том числе о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть заключено наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Государственная же регистрация прав наследников на имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство.
Таким образом, при разделе жилых помещений между наследниками дополнительно должно быть представлено соответствующее соглашение о разделе наследства.

И еще вот такое замечание.
Действующее законодательство для случаев перехода права собственности не содержит специальных ограничений для новых правообладателей относительно реализации их прав в отличие от установленных ст. 6 Федерального закона “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” ограничений относительно так называемых ранее возникших прав. Поэтому можно было бы сделать вывод, заключающийся в том, что наследники и до соответствующей государственной регистрации вправе распоряжаться жилыми помещениями, перешедшими к ним в порядке наследования (совершать сделки по купле-продаже, мене и т.п.). Наследник, принявший наследство, является обычным правообладателем, и отсутствие регистрации никак не ограничивает и не может ограничивать его право собственности на объект недвижимости. Предполагая иное, пришлось бы констатировать тот факт, что существуют какие-то прямо не установленные законом ограничения права собственности, вытекающие из общих принципов права, института государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что противоречило бы ст. 55 Конституции.
Вместе с тем на практике дело обстоит иначе. В частности, относительно прав наследников фактически имеет место та же ситуация, что и в случаях отсутствия государственной регистрации прав на недвижимость, возникших до введения в действие закона О государственной регистрации прав, то есть для собственника, чье право не зарегистрировано, существует ограничение правомочия распоряжения, и он не может отчуждать каким-либо способом соответствующую недвижимую вещь, к примеру жилое помещение. При этом, пытаясь обосновать данный подход, можно принять во внимание, что если для так называемых ранее возникших прав такое ограничение непосредственно установлено законом О государственной регистрации прав (ст. 6), то относительно прав наследника действуют общие положения ГК РФ и о том, что права на недвижимость подлежат обязательной государственной регистрации (ст. 131 Гражданского кодекса Российской Федерации; п. 2 ст. 4, абз. 3 п. 2 ст. 13 закона). Соответственно наследник для реализации права по распоряжению наследственным имуществом в виде жилого помещения должен исполнить установленное законом требование о государственной регистрации его права собственности на данное имущество, поскольку п. 4 ст. 1152 части третьей ГК РФ не исключает необходимости такой регистрации. При этом государственная регистрация права собственности признается вышеназванным ФЗ (ст. 2) единственным, а значит, необходимым и достаточным доказательством принадлежности лицу зарегистрированного права. Из этого следует, что никакой документ, в том числе свидетельство о праве на наследство, сам по себе не может заменить регистрацию. При этом оспаривание зарегистрированного права может быть осуществлено в судебном порядке.

Право на наследство мачехи

На сайте Юридической социальной сети 9111.ru собрано 53 вопросов по теме Право на наследство мачехи. Вы можете воспользоваться поиском по уже имеющейся базе вопросов с ответами или задать свой вопрос. Опытные юристы и адвокаты, специализирующиеся на теме Право на наследство мачехи, проконсультируют вас совершенно бесплатно. Получить консультацию можно как по телефону горячей линии
8 800 505-92-64, работающей 24 часа в сутки, так и в режиме онлайн через форму на сайте.
В данный момент онлайн находятся 225 юристов и адвокатов.

1.1. Если это жилое помещение принадлежало отцу то она имеет право наследования, для чего надо обратится с заявлением к нотариусу по месту открытия наследства то есть на украину.

1.2. Если отец не оставил завещание в пользу мачехи, то ваша супруга является такой же наследницей как и мачеха, если отец и мачеха состояли в браке на момент смерти.

1.3. Левон Андроникович!
Право на наследство не зависит от места жительства наследника. Это связано с родственными отношениями с наследодателем. Т.ч., наследнице следует провести действия согласно законодательству Украины, чтобы вступить в наследство.

2. Отец умер 2001 году. У мачехи осталась квартира. Имею ли я права на наследство?

2.1. Конечно имеете, вы же сын. Только вы пропустили шести месячный срок для вступления в наследство.

3. У меня мачеха, отец умер в 1995 году, кто имеет первоочередное право на наследство?

3.1. Любовь, похоже что на данный момент. Вы не имеете вообще никакого права на наследство. в наследство вступают в течении 6 месяцев и не исключено. что его уже приняла жена отца.

3.2. Наследникик первой очереди: дети, родители, супруг.

4.1. ГК РФ Статья 1145. Наследники последующих очередей

1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 – 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.
2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:
в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя;
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).
3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

4.2. Пока жив отец – не имеете права на наследство.

4.3. Александр,
К имуществу своей мачехи Вы являетесь наследником седьмой очереди и призываетесь к наследованию если нет наследников более ранних очередей.

5.1. Да, вторая жена имеет право на наследство Вашего отца, но не как переживший супруг на 3/4, а как наследник первой очереди, наравне с Вами и вашей сестрой. То есть имущество умершего будет поделено между вами поровну, каждый получит по 1/3 доли.

5.2. Мачеха имеет право на долю в наследстве, как наследник первой очереди, в которую входят супруг, дети и родители наследодателя, то есть имеет такие же права на наследство, как и вы.

6.1. Данное имущество принадлежит Вашей мачехе, а не Вашему отцу. Поэтому никакого права на указанное имущество Вы не имеете.

7.1. Уважаемая Лариса, в данном случае надо обратиться с заявление о вступлении в наследство к нотариусу по месту последнего места проживания Вашего отца.

7.2. Лариса. Вам необходимо (в течении 6 месяцев со дня смерти) подать заявление нотариусу. Если нет завещания, наследство делится:
Сначала имущество, нажмите в браке, делится пополам и 1/2 сразу отходит супруге, а остальная часть делится поровну между всеми наследника и 1 очереди (супруга, дети, родители – смотря кто есть).
Если есть завещание – согласно ему, но есть обязательные доли.

8.1. Факт родственных отношений может быть установлен судом. Свидетельство о праве на наследство выдается после истечения 6 месяцев после открытия наследства. Вы являетесь наследником первой очереди своего отца. Для того, чтобы ответить на вопрос, выдадут ли Вам свидетельство о праве на все наследство, необходимо изучить все документы.

Читать еще:  Вступление в наследство при отказе нескольких наследников

9.1. На основании свидетельства на наследство и кадастрового паспорта Вы можете оформить свидетельство о собственности. Для этого необходимо обратиться с паспортом и этими документами в МФЦ. После оформления права собственности можете гараж продавать.

10.1. Если Ваш отец не оставит завещание, наследниками первой очереди по закону, будут дети и супруга наследодателя. Они наследуют в равных долях.

Желаю Вам удачи и всего хорошего!

10.2. наследниками первой очереди является действующий супруг родители и дети наследодателя помимо мачехи наследниками являются его дети От второго брака и вы Как дети от первого брака таким образом наследство будет делиться на пятерых в равных долях.

11.1. 1. Нет. Законом не предусмотрено. Если только попытаетесь признать её недостойной наследницей. Что вряд ли.
2. По договоренности. Законом это не урегулировано.
Р.S. – это общая приписка, а не кому-то конкретному. Не пишите мне бесплатные вопросы и уточнения на “Стене” и в личной почте. Моя бесплатная консультация и ответы на уточнения – только здесь, на сайте. Всего Вам доброго.

12.1. Вы будете иметь право на обязательную долю в наследстве только в том случае, если на момент открытия наследства будете нетрудоспособным. Статья 1149 гражданского кодекса.

12.2. уважаемый Посетитель!

Будете иметь, если являетесь нетрудоспособным (инвалидом, либо пенсионером)
Благодарим Вас за посещение нашего сайта и желаем всего самого наилучшего.

12.3. Если Вы не находитесь на иждивении отца, являетесь трудоспособной, то обязательная доля Вам не положена, к сожалению.

12.4. Ответ: да, если вы несовершеннолетний или нетрудоспособны.

Если это так, то вам необходимо обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя и получить свидетельство о праве на наследство по закону.

Статья 1149 ГК РФ

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону

13.1. Принять наследство смогут только те, кто был зарегистрирован с умершим на момент его смерти по одному адресу. Остальные наследники смогут принять наследство только в судебном порядке. Если ребенок мачехи – наследник умершего, то ее выгнать из дома Вы не можете, тем более, что Вы не вступили в наследство.

13.2. Если мачеха не имеет права собственности на наследуемое жилое помещение, Вы можете ее выселить и снять с регистрационного учета в судебном порядке, после того как оформите право собственности (оформите наследство).

13.3. Наида, вам необходимо вступать в наследство в судебном порядке поскольку в течении 6 месяцев вы не обратились к нотариусу в установленном законом порядке.

Наследство от отчима и мачехи

Статья 1145 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) допускает возможность наследования по закону лицами, не являющимися супругами или кровными родственниками. Согласно пункту 3 указанной статьи, мачеха и отчим наследодателя при его смерти могут наследовать ему имущество в качестве наследников седьмой очереди. Падчерица и пасынок будут призваны к наследованию в составе этой же очереди при смерти их отчима или мачехи. Наследники седьмой очереди призываются к наследованию при отсутствии прочих наследников по закону.

На основании ст. 1119 ГК РФ, у завещателя есть право распорядиться любым имуществом, указав в качестве наследника как родственников по крови, так и других лиц. Законодательством предусмотрены случаи, когда завещание не содержит указания о размере долей, которые должны получить наследники. В таких случаях наследуемое имущество со связанными с ним правами и обязанностями делится поровну.

Понятие родства и свойства

Согласно Семейному кодексу Российской Федерации (СК РФ), родство — это связи между отдельными гражданами. Они могут быть как биологическими (кровными), так и правовыми (например, между мужем и женой). Помимо того, родство бывает еще двух видов:

  • Прямое родство — это связь между потомком и его предком. При этом их может отделять несколько поколений, как например, внука и деда. В этом случае линия родства может быть и нисходящей, и восходящей.
  • Боковое родство — это связь между гражданами, имеющих предков, от которых их отделяет одно или несколько поколений. Братья и сестры, при наличии у них разного отца или матери, являются неполнородными. Полнородные братья (сестры) имеют двух общих родителей.

Семейное право, а также Гражданский кодекс РФ не разделяют полнокровных и неполнокровных родственников, давая им одинаковые права и обязанности. Вместе с тем, имеет значение степень родства — количество поколений, которые отделяют граждан от их общего предка. Значимым считается степень родства, при которой граждан отделяет не более двух поколений.

Свойство — связь, возникающая у супругов с кровными родственниками друг друга. Несмотря на появление между ними прав и обязанностей, они не будут приравнены к кровным родственникам. Например, у жены не появляется возможности наследовать после брата своего мужа. Семейное и гражданское право предусматривают отношения между супругом и родственниками другого супруга (свойственниками) только в двух случаях:

  • при появлении у пасынка обязанности выплачивать алименты;
  • при смерти пасынка (отчима) и последующем принятии наследства по закону при отсутствии других наследников.

К отличительным чертам свойства относятся:

  • возникает при вступлении в брак;
  • отношения не основываются на кровном родстве;
  • не может возникнуть, если родственников супруга уже нет в живых на момент заключения брака.

Согласно ст. 1145 ГК РФ, пасынки (падчерицы) и отчим (мачеха) относятся к седьмой очереди наследования по закону, не являясь при этом кровным родственником наследодателя. Также возможно получение ими наследства по другим основаниям (в качестве иждивенцев или по завещанию).

Кого называют отчимом и мачехой

Согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», отчим и мачеха — это супруг одного из родителей ребенка, не усыновивший его. При этом оба супруга состоят в законном браке, в который они вступили в соответствии с действующими законами. Падчерицей (пасынком) называют неусыновленного супругом ребенка, вне зависимости от того, является ли он совершеннолетним.

Отчим и мачеха, равно как падчерица или пасынок, будут призваны к наследованию и в случае, если брак был прекращен до момента открытия наследства (п. 3 ст. 1145 ГК РФ). Если брак признан недействительным, или его прекратили путем расторжения, то лица, указанные в п. 3 ст. 1145 настоящего Кодекса, не могут быть призваны к наследованию по закону.

Возникновение и прекращение статуса отчима и мачехи

Возможность получения доли в наследстве падчерицы или пасынка появляется после вступления в брак с его родителем. В свою очередь, у ребенка, за исключением случаев его усыновления, появляется право на получение доли в наследстве отчима (мачехи) в случае, предусмотренном п. 3 ст. 1145 ГК РФ.

Возможность наследования от отчима и мачехи сохраняется в случае прекращения брака в связи со смертью одного из законных супругов.

Гражданка Иванова не имела кровных родственников — в течение полугода с момента ее гибели нотариус, открывший наследственное дело, не получил от них заявлений о принятии наследства. В связи с этим к наследованию был призван пасынок Ивановой, к которому перешло ее имущество.

Возможность наследования от отчима и мачехи

Падчерица или пасынок могут наследовать долю в наследстве отчима или матери по закону. Согласно ст. 1141 ГК РФ, наследование представителей второй и последующих очередей возможно только при отсутствии наследников предыдущей очереди, их отказе от наследства или невозможности принять его. Наследование в рамках одной очереди происходит в равных долях.

Если доли не установлены, наследники по завещанию получают равные части наследственного имущества. Завещатель вправе лишить пасынка или падчерицу прав на наследство или поставить условия, которые должны быть выполнены для его получения.

Отчим и мачеха как наследники седьмой очереди

Согласно п. 3 ст. 1145 ГК РФ, отчим и мачеха могут получить долю в имуществе умершего пасынка или падчерицы. Единственным условием для этого является отсутствие других наследников. Мачеха и отчим входят в седьмую очередь наследования. Если отношения между родителями ребенка были официально прекращены (развод), отчим или мачеха лишаются права на наследство.

Наследование происходит путем фактического вступления в наследство или через подачу нотариусу заявления. Наследникам дается срок в шесть месяцев на подачу документов, по истечении которого они считаются отказавшимися от наследства.

Порядок приращения наследственных долей

Приращение наследственных долей – это процесс их перераспределения между наследниками, в результате которого часть каждого становится больше. Увеличение происходит пропорционально уже причитающимся долям. Данный механизм применяется в случаях, когда один из имеющих право претендовать на имущество умершего, в него не вступает по собственной воле или в соответствии с требованиями закона. Данный процесс регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Он устанавливает закрытый перечень оснований, по которым может увеличиться часть наследственного имущества.

Отпавшие наследники

Законом определены следующие случаи, в результате которых происходит приращение долей.

  1. Наследник не принял наследство.

Чтобы получить имущество после смерти родственника по закону или завещанию, наследник должен его принять. Это возможно сделать двумя способами:

  • В течение полугода со дня кончины родственника подать заявление нотариусу о своем желании наследовать.
  • В течение полугода с момента смерти фактически принять наследство. Это означает пользование имуществом скончавшегося как своим собственным, несение расходов на его содержание. Например, переезд в оставшуюся квартиру, ее ремонт и уплата коммунальных счетов, распоряжение личными вещами умершего. При фактическом принятии наследства свои права в последующем необходимо будет оформлять в судебном порядке.

Если наследник не выполнит условия, он выбывает из числа лиц, которые получают имущество.

  1. Отказ от наследства.
Читать еще:  Как нам получить наследство деда, если он не родной?

Лицо, имеющее право наследовать, может отказаться от этого. Не имеет значения, является основанием завещание или закон. Человек не обязан объяснять причин своего поступка. Это может быть невозможность содержать получаемое имущество из-за высоких расходов или налогов на него, неприязненные или конфликтные отношения с умершим и тому подобное. Отказ оформляется путем подачи соответствующего заявления нотариусу. Оно может быть двух видов:

  • указывается о своем нежелании наследовать (абсолютный отказ);
  • отказ в пользу конкретного лица из числа наследников.

Приращение долей будет иметь место лишь при абсолютном отказе. В случае определения в заявлении того, в пользу кого оно оформляется, увеличивается часть наследства только этого лица.

  1. Не имеющие права наследовать после скончавшегося.

Закон перечисляет ряд оснований, по которым наследник может быть отнесен к недостойным.

  • Лица, которые своими незаконными действиями пытались стать наследниками сами или сделать таковыми иных, близких им лиц. Например, подделали или украли завещание, угрозами либо шантажом заставили оформить такой документ в свою пользу или иного человека, принудили других наследников отказаться от своих прав и тому подобное.
  • Лица, противозаконными методами пытавшиеся увеличить долю наследства собственную или близких им лиц. Указанные действия должны обязательно быть доказаны в судебном порядке. Это может быть приговор о совершении преступления или решение по гражданскому делу. Такой документ предъявляется нотариусу, который и исключает указанное в нем лицо из числа наследников.
  • Родители, лишенные прав. Такие мать или отец не могут получить наследство после своих детей. Исключение составляют случаи, когда суд впоследствии восстанавливает права.
  1. Отстраненные судом от наследования.

Если лицо, претендующее на имущество умершего, при жизни злостно не выполняло обязанностей по его содержанию, суд может лишить права наследования. К этим случаям относится неуплата присужденных алиментов. Это денежные средства, перечисляемые на:

  • детей;
  • нуждающихся родителей;
  • супругов;
  • бабушек и дедушек;
  • внуков;
  • братьев и сестер;
  • мачехи, отчима.

Для отстранения такого лица от наследства любой заинтересованный гражданин может подать иск. В подтверждение своих доводов заявитель представляет приговор, решение о взыскании неустойки по алиментам, справки от судебных приставов о задолженностях, иные доказательства. Также может быть принята во внимание не только невыплата денежных средств, но и сокрытие своих реальных доходов или имущества.

Суд в каждом конкретном случае устанавливает, было ли уклонение от своих обязанностей по содержанию завещателя злостным. По итогам рассмотрения выносится решение о том, должен ли ответчик допускаться к наследованию.

Приращение имеющихся долей в наследстве возможно, когда оставленное завещание будет признано недействительным. Нотариус может признать его таковым в случаях:

  • Завещатель на момент оформления был младше 18 лет. При этом в браке он не состоял и не был эмансипирован, что позволяло бы ему законом составлять подобные документы.
  • Завещатель являлся недееспособным.
  • Документ составлен от имени двух и более лиц.
  • Завещание подписано представителем.

В иных случаях для признания завещания недействительным нужно обращаться в суд. Основаниями для его отмены могут стать:

  • нарушения в процедуре оформления;
  • применения к завещателю насилия или угроз;
  • оформление документа путем обмана или шантажа;
  • иные обстоятельства.

Данный перечень является закрытым, отступлений от него не предусмотрено. Ни по каким иным основаниям приращение долей происходить не будет. Выбывшее по вышеуказанным причинам из круга претендентов на имущество умершего лицо называют отпавшим наследником.

Процесс приращения долей

В случае выбытия из наследственного процесса одного из претендентов, его доля перераспределяется между другими лицами, имеющими право на имущество умершего. Часть каждого увеличивается пропорционально уже причитающейся.

Порядок и условия приращения долей зависит от того, оставлено ли скончавшимся завещание, а также от содержания данного документа. Исходя из этого, возможны следующие варианты.

Если скончавшийся не оставил после себя завещания, при выбытии одного его часть распределяется между другими наследниками по закону этой же очередности.

Когда отпадает претендент на имущество по завещанию, его доля переходит к иным лицам, упомянутым в данном документе. Если указан только один человек либо из процесса выбыли все перечисленные лица, собственность распределяется между наследниками по закону.

  1. Завещана часть имущества.

Когда по завещанию переходит часть имущества (например, только квартира), при отпадении претендента на нее, она перераспределяется между наследниками по закону соответствующей очередности.

Однако умерший может своей волей определить иной, отличающийся от законного, порядок перераспределение долей. Наследник, доля которого в результате приращения увеличилась, не имеет права от нее отказаться. Он обязан принять либо все причитающееся ему имущество, либо потеряет его полностью.

Процедура оформления увеличения части претендентов на имущество относится к полномочиям нотариуса. По истечении полугодового срока он определяет окончательный круг наследников и долю каждого из них. Исходя из этого, выдаются свидетельства. Когда процесс принятия наследства осуществляется судом, изменяет размер долей данный орган.

Невозможность приращения долей

Не происходит приращения долей в следующих случаях:

  1. Один из наследников отказался от своей части имущества в пользу конкретного лица. В такой ситуации доля не перераспределяется между всеми претендентами, а переходит названному человеку. Он в свою очередь может ее принять или отказаться.
  2. Наследник умер ранее завещатели или одновременно с ним. В этой ситуации доля наследника не перераспределяется между другими претендентами. Он просто исключается из их числа.

Может сложиться ситуация, когда претендент скончался после завещателя, но до обращения к нотариусу и оформления документов. В этом случае к наследникам такого лица переходят все его права, в том числе и на приращение долей.

  1. Подназначение наследника. Умерший может в своем завещании на случай выбытия одного из претендентов подназначить другого. Это означает, что при отпадении по каким-либо основаниям такого наследника, призывается другой.

При этом в завещании могут быть указаны конкретные основания, по которым претендент не будет наследовать и когда действует подназначение. Например, в случае признания его недостойным. Если же впоследствии такой человек просто откажется вступать в свои права, применяется установленный законом принцип приращения долей.

Когда в завещании не прописаны конкретные причины отпадения, в любом случае действует правило подназначения. При этом наследовать будет указанный претендент.

Судебная практика

Учитывая, что процесс приращения долей не такой простой, для понятия его принципов рассмотрим примеры из практики.

  1. Гражданином Жуковым оставлено завещание на принадлежащий ему жилой дом дочери от первого брака, гражданке Луценко. Иное имущество умершего наследуют по закону его жена и сын в равных долях.

Сын, гражданин Жуков, подал в суд на отстранение своей сводной сестры, гражданки Луценко, от получения завещанного имущества. Обосновал это тем, что она не выполняла своих обязанностей по выплате отцу алиментов, присужденных судом. Кроме того, она скрывала свои доходы, работая неофициально, и осуществила фиктивную продажу своей машины. Все это делалось, чтобы приставы не смогли взыскать долг по выплате содержания отцу. Требования удовлетворили, гражданка Луценко была отстранена от наследования. Завещанный дом подлежит перераспределению между супругой и сыном умершего, пропорционально их долям. Каждый получит по ½.

  1. Гражданин Комолов завещал свое имущество в размере 1/2 жене, гражданке Комоловой, по 1/4 внукам Капитонову и Полякову. Гражданин Капитонов отказался от своей части, подав соответствующее заявление нотариусу. Доля отпавшего наследника подлежит перераспределению между остальными в соотношении 2:1. При этом гражданке Комоловой отойдет 2/3 имущества, а гражданину Полякову – 1/3.
  2. После смерти гражданина Лаврова наследуют по закону его супруга и два сына. Доля каждого должна составлять по 1/3. Вдова отказалась от своей части имущества в пользу старшего сына. Нотариус выдала последнему свидетельство на 2/3, а младшему – на 1/3.

Младший сын обратился в суд с обжалованием действий нотариуса. Указал, что доля матери должна быть в равных долях поделена между ним и братом, в результате чего каждому отойдет по 1/2 имущества. Суд иск не удовлетворил, пояснив, что отказ был совершен в пользу конкретного лица, поэтому приращения долей он за собой не влечет.

  1. Гражданин Быков завещал квартиру сестре. Иное имущество по закону наследуют его жена, сын и дочь по 1/3. Супруга отказалась от своей части, поэтому ее доля перераспределяется между детьми по 1/2. Сестра при этом не получает ничего, кроме квартиры, указанной в завещании.
  2. В соответствии с завещанием гражданина Дулова, его имущество достается брату и двум сестрам по 1/3. Брат в течение полугода не подал заявление о вступлении в права наследства, фактически также его не принял. Сестры полагали, что они должны получить по половине завещанного, поскольку доля брата будет поделена между ними. Но нотариус им пояснила, что в соответствии с условиями завещания, если один из указанных в нем лиц отпадает, к наследованию призывается (подназначается) племянник Дулова. Таким образом, он и сестры получают по 1/3 доли.

При отпадении одного из наследников и выбытия его из данного правоотношения, его доли распределяется между остальными. Основания, по которым это может произойти, определены законом. Условия приращения зависят от того, есть ли завещание и оставляется ли по нему все, или только часть имущества. Исходя из этого, предусмотрены различные способы увеличения долей. Умерший своей прижизненной волей может изменить установленный законом порядок. В завещании он вправе подназначить наследника на место отпавшего.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector